成人免费看黄网站无遮挡,caowo999,se94se欧美综合色,a级精品九九九大片免费看,欧美首页,波多野结衣一二三级,日韩亚洲欧美综合

完善我國提起公訴證據標準的幾點(diǎn)反思論文

時(shí)間:2021-06-13 20:40:09 論文 我要投稿

關(guān)于完善我國提起公訴證據標準的幾點(diǎn)反思論文

  內容提要:我國刑事訴訟法以“案件事實(shí)清楚,證據確實(shí)、充分”作為人民檢察院提起公訴的證據標準,顯然具有不科學(xué)性,缺乏具體操作性。本文通過(guò)對這一問(wèn)題的反思,并與國外的相關(guān)做法相比較,從而提出自己的一些看法。

關(guān)于完善我國提起公訴證據標準的幾點(diǎn)反思論文

  關(guān)鍵詞:提起;公訴;證據;標準;司法;審查

  一、引言

  人民檢察院作為公訴機關(guān),是以國家的名義向人民法院指控特定的犯罪,請求人民法院審理并對被告人判處刑罰。提起公訴的決定一經(jīng)作出,就會(huì )產(chǎn)生一系列的法律后果,這不僅限定了人民法院審判的范圍,而且更重要的是政府針對特定公民的刑事追究程序正式啟動(dòng),使被告人處于被追訴的地位,其自由、財產(chǎn)乃至生命面臨著(zhù)被剝奪的危險?梢哉f(shuō),提起公訴是刑事訴訟中相當重要的一個(gè)階段,這不僅關(guān)系到國家的法律能否得到正確地實(shí)施,而且直接關(guān)系到每個(gè)公民的基本人權能否得到政府的尊重與保障。然而,在我國的司法實(shí)踐中,人民檢察院在提起公訴時(shí)似乎顧慮重重,作法很不統一:一方面,人民檢察院極力追求起訴的成功率,強調有罪判決率,對沒(méi)有十足把握指控成功的案件不愿起訴。此舉極易導致對大量犯罪,特別是重大的犯罪疏于追究,不利于國家法律的貫徹實(shí)施;另一方面,檢察機關(guān)有時(shí)又濫用公訴權,對一些明顯不具備起訴條件的案件或根本就無(wú)望獲得有罪判決的案件提起了公訴,從而進(jìn)入了實(shí)體審理,既極大地浪費了國家有限的司法資源,又導致被告xx被羈押,徒增了訟累,甚至造成冤假錯案。為什么會(huì )造成這種狀況呢?說(shuō)到底就在于沒(méi)有確立一個(gè)科學(xué)而完善的公訴的證據標準。所謂公訴的證據標準,是指人民檢察院在審查起訴后,決定提起公訴時(shí)所掌握的證據需要達到何種程度才可以決定向人民法院起訴。長(cháng)期以來(lái),由于我國刑事訴訟法對于提起公訴的證據標準規定的不科學(xué)性并缺乏具體操作性,而且學(xué)界對于這一問(wèn)題又缺少很深入的研究,從而導致司法實(shí)踐中的一些混亂現象。在此,我就這一問(wèn)題談?wù)勎业膫(gè)人的一些看法,以期拋磚引玉,引起大家對這一問(wèn)題的重視。

  二、我國現行刑訴法對起訴證據標準的規定及其反思

  我國《刑事訴訟法》第141條規定:“人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據確實(shí)、充分,依法應當追究刑事責任的、應當作出起訴決定!庇纱丝磥(lái),我國法律對人民檢察院提起公訴的證據標準應當是“案件事實(shí)清楚,證據確實(shí)、充分”。所謂“犯罪事實(shí)清楚”,是指構成犯罪的各項要件以及定罪量型的各種情節都必須是清楚的、真實(shí)的。而“證據確實(shí)充分”是對用以確定案件事實(shí)證據的質(zhì)和量的要求,它要求每一證據都必須是已查證屬實(shí),并且案件事實(shí)的各個(gè)要件都有相應的證據予以證明,證明之間、證據與案件事實(shí)之間的矛盾得到排除,全案的證據形成一個(gè)閉合的鎖鏈。由此得出的結論具有唯一性、排他性。這種證據標準往往又被人稱(chēng)之為“客觀(guān)事實(shí)”的證明標準。

  以“客觀(guān)真實(shí)”作為提起公訴的證據標準,而且我們可以發(fā)現,其實(shí)這一標準與人民法院作出有罪判決時(shí)所適用的證據標準是一致的,這已引起了法學(xué)界廣泛的爭議。那么該如何評價(jià)這一證據標準呢?目前基本上形成了兩種主要意見(jiàn):一種意見(jiàn)認為,我們應當堅持而不應當降低現行法規定的公訴證據標準,它要求檢察機關(guān)在提起公訴時(shí)要慎之又慎,有利于保障人權,防止冤假錯案,并認為“中國法律對于提起公訴要求較高的證據標準,是與中國特有的訴訟構造和證據規定相適應的。在流水作業(yè)式的訴訟構造沒(méi)有得到切實(shí)充實(shí)以前,中國現行法規定的公訴證據標準應與定罪的證據標準相同,決不能輕易降低!”另一種意見(jiàn)則認為,我國的公訴證據標準太高,不切實(shí)際,不具有操作性,而且也不利于節約訴訟成本,不符合法律適用中的及時(shí)性原則;認為“從一定意義上講,移送審查起訴和提起公訴并不能決定犯罪嫌疑人和被告人的命運,為了兼顧訴訟效率,沒(méi)有必要達到‘事實(shí)清楚、證據確實(shí)、充分’的程度”。主張“只要人民檢察院認為案件已達到定罪標準,有定罪的可能,就應當起訴”。還有學(xué)者認為,刑事訴訟是一個(gè)漸進(jìn)過(guò)程,是有層次性的,在立案、逮捕、偵查終結、提起公訴與判決各個(gè)階級應有不同的程序證明標準,提起公訴的證據標準不能等同于定罪證據標準。對于第一種觀(guān)點(diǎn),就目前的現狀而言是很有道理的,但我認為這一觀(guān)點(diǎn)有著(zhù)理想化的傾向,又過(guò)于原則性,不能更好地指導司法實(shí)踐,不利于全面地實(shí)現刑事訴訟目的。從整體而言我更傾向于第二種觀(guān)點(diǎn)。在此,我認為,要把握與完善提起公訴的證據標準,就應當對下面的一些問(wèn)題予以關(guān)注與反思:

  1、在確立提起公訴證據標準時(shí),一定要注意對刑事訴訟的兩大目的,即懲罰犯罪與保障人權,進(jìn)行全面而慎重地權衡。

  刑事訴訟目的是整個(gè)刑事訴訟的靈魂,對具體訴訟程序的設計起導向性作用。在現代法治國家中已確立了刑事訴訟的兩大目的:懲罰犯罪與保障人權,并要求兼顧兩者平衡,而不能只片面強調一個(gè)方面。由于檢察機關(guān)是代表國家提起公訴,是以強大的國家強制力為后盾的,無(wú)論是對于維護社會(huì )秩序還是對于保障公民權益都會(huì )產(chǎn)生巨大影響。因此檢察機關(guān)必須要正確運用其這一職權,而要正確運用這一權力,又必須設立適當的證據標準:如果這個(gè)標準過(guò)寬過(guò)低,對許多顯然證據不足的案件提起了公訴,那不僅會(huì )浪費國家司法資源,更重要的是會(huì )嚴重損害公民的人權,這與保障人權的刑事訴訟目的及國際人權保障的基本要求是相違背的;相反,如果這個(gè)標準過(guò)高過(guò)嚴,檢察機關(guān)在行使公訴權時(shí)就會(huì )過(guò)分謹慎,求全責備,不敢冒任何風(fēng)險,這會(huì )使一些應該打擊而且有可能定罪的罪犯逃脫法網(wǎng),甚至會(huì )放縱一些犯罪性質(zhì)嚴重、社會(huì )影響極其惡劣的犯罪分子,這又明顯背離了懲罰犯罪、維護社會(huì )穩定的刑事訴訟目的,也背離了檢察機關(guān)的職責要求。目前我國以“客觀(guān)真實(shí)”作為提起公訴的證據標準,雖然在保障人權,防止將無(wú)辜的公民帶入審判方面有一定的積極作用;但同時(shí),我們也看到這一過(guò)高的標準往往又會(huì )束縛檢察機關(guān)的手腳,影響其發(fā)揮追訴犯罪,維護社會(huì )穩定的職責。因此,在確定提起公訴的證據標準時(shí),應當做到寬嚴適度,全面兼顧刑事訴訟兩大目的。

  2、確立提起公訴的證據標準,應當適應庭審方式的變化并要注意觀(guān)念的'轉變。

  在過(guò)去,法院庭審實(shí)行“書(shū)證中心主義”,其審判基本依據是檢察院提供的案卷,一般情況下,這些案卷中形成的證據足以決定被告人的命運。因此,要求檢察院提起公訴的證據標準與法院的有罪判決的證據標準相一致是情有可原的?墒,刑事訴訟法修改后,確立了以法官中立、控辯雙方積極對抗為特征的新的庭審模式。這時(shí),由于被告人及其辯護人訴訟權利的擴大,庭審對抗性的增強,庭審中的不確定性因素大大增加,這導致起訴與支持公訴的難度加大,檢察機關(guān)在提起公訴時(shí)認為“案件事實(shí)清楚,證據確實(shí)充分”,經(jīng)庭審后,其主張未必能得到法庭的支持并產(chǎn)生有罪的判決。在這種背景下,抬高提起公訴的證據標準以至于等同于法院作出有罪判決的證據標準,顯然是不合時(shí)宣的,也是沒(méi)有必要的。提起公訴也并不意味著(zhù)案件的終結,檢察機關(guān)只要在刑事訴訟中盡力量發(fā)揮了職能作用,有理有據地提起了公訴,就不應當有其他過(guò)多的顧慮。畢竟,法院才是案件的最終裁決者,審判的結果不是衡量起訴質(zhì)量的唯一標準。因此,只要檢察官盡其所能,履行了自己的職責,就不能根據判決結果予以苛責。

  3、確立提起公訴證據標準,還存在著(zhù)一個(gè)由誰(shuí)來(lái)評價(jià)與審查的問(wèn)題。

  公訴權的發(fā)動(dòng)直接關(guān)系到懲罰犯罪與保障公民人權的刑事訴訟雙重價(jià)值。為防止無(wú)故不提起公訴,更為了防止無(wú)根據地決定公訴或惡意追訴,要求從立法上明確提起公訴的證據標準不僅是控訴機關(guān)所自行掌握的“行業(yè)標準”,而且應當在進(jìn)入實(shí)體審判前對其提起公訴的案件進(jìn)行一定的司法審查,確保提起公訴的合法性。因此,對一個(gè)案件是否應當提起公訴,是否達到起訴的證據標準,要引入司法審查,這既可以防止惡意追訴,侵犯人權,又可以使一些明顯不能定罪的案件及早分流,節約司法資源。在當前,由于庭審

  制度的改變,對公訴案件的審前審查由實(shí)體審查改為程序審查,只要檢察機關(guān)提起公訴時(shí),“起訴書(shū)中有明確的指控犯罪事實(shí),并且附有證據目錄、證人名單和主要證據復印件或者照片的”,法院就應當開(kāi)庭審判。這也就是意味著(zhù)對于檢察院提起的公訴案件,法院沒(méi)有權力在開(kāi)庭前就其是否達到法定的證據標準進(jìn)行審查。這樣,提起公訴的證據標準便成了檢察機關(guān)自行掌握“行業(yè)標準”。公訴權也就成了一種失去制約的國家權力,如孟德斯鳩所言:“一切有權力的人都容易濫用權力,要防止濫用權力,就必須以權力制約權力!币虼,完全應當在檢察機關(guān)之外設立一個(gè)獨立的機構。對人民檢察院提起公訴的案件進(jìn)行審查,判斷是否達到法定的證據標準。

  三、借鑒國外的相關(guān)經(jīng)驗

  他山之石,可以攻玉,國內學(xué)術(shù)界目前對于我國應采用怎么樣的提起公訴證據標準有著(zhù)不同意見(jiàn),在此,我們可以先通過(guò)比較研究的方法,了解一下國外的相關(guān)經(jīng)驗,從而為我國公訴證據標準的完善提供一些新的思路。

  大陸法系國家一般通過(guò)成文制定法明確檢察機關(guān)對于提起公訴的證據標準,而英美法系則往往通過(guò)一系列的判例、單行法規或者是一些行業(yè)的規則對此作出規定。盡管兩者在表現形式、話(huà)語(yǔ)表達和具體操作上有諸多的不同之處,然而通過(guò)了解與比較,就可以發(fā)現,對于檢察機關(guān)提起公訴的證據標準及相關(guān)的作法上,有許多共同的地方:

  1、提起公訴是件很慎重的事,要求檢察機關(guān)在作出起訴決定時(shí)必須要有足夠的證據證明犯罪事實(shí)。

  法國法規定,檢察官在決定起訴時(shí),應以追訴的合法性與適當性?xún)煞矫孢M(jìn)行審查,要求檢察官有“明顯理由”認為發(fā)生了犯罪;德國刑事訴訟法則明確起訴必須有“足夠的事實(shí)根據”,也就是“有充分的犯罪嫌疑”,很有可能被法院判決有罪;日本則要求檢察官?lài)栏裾莆仗崞鸸V的證據標準,要求“根據確定的證據,有相當大的把握可能作出有罪判決,反之不得決定起訴”;英國的《皇家檢察官條例》要求“檢察官必須確信對每個(gè)被告人提出的每一項指控都有足夠的證據提供現實(shí)的定罪預期”,正如英國總檢察長(cháng)1983年發(fā)布的《刑事起訴準則》指出:“不能只看是否存在足以構成刑事案件的證據,還必須考慮是否會(huì )合理地導致有罪判決的結果,或考慮在一個(gè)依法從事的無(wú)偏見(jiàn)的陪審團時(shí),有罪判決比無(wú)罪開(kāi)釋是否具有更大的可能性!倍诿绹,其律師協(xié)會(huì )制定的《職業(yè)責任守則》規定:“在明知或顯然沒(méi)有合理把握支持指控的情況下,檢察官或其他政府律師不得提起或導致提起刑事指控!

  2、提起公訴的證據標準不能太高,并不要求必須達到法院有罪判決所要求的證明程度。

  在大陸法系國家,法院作出有罪判決時(shí)必須根據已經(jīng)合法調查的證據形成被告人有罪的“內心確信”;在英美法系國家,法院對于進(jìn)入正式審判程序的案件,由控方向事實(shí)的裁判者舉證證明,只有當控方履行證明責任達到“排除合理疑問(wèn)”的程度時(shí),事實(shí)的裁判者才能判決被告人有罪。無(wú)論大陸法系還是英美法系國家都認為審查起訴時(shí)所依據的證據不完全等同于法庭審理時(shí)所可能提出的證據,檢察官在決定起訴時(shí)對于證據證明力的判斷具有一定程度的不確定性。而且,起訴并不意味著(zhù)偵查的終結,控方在決定起訴后仍可以繼續收集有關(guān)的證據。因此,沒(méi)有必要要求公訴證據標準必須達到最終足以定罪的程度。相比法院作出有罪判決時(shí)的“排除一切合理懷疑”或“內心確信”的證據標準,提起公訴時(shí)一般只要求達到“清楚和有說(shuō)服力的證據證明”、“有合理的根據”、“有明顯的理由”等證據標準,這顯然要低于法院作出有罪判決的證據標準。

  3、與整個(gè)證明標準的體系相聯(lián)系,建立一個(gè)對不同性質(zhì)的案件和案件的不同事實(shí)進(jìn)行有層次的區分對待。

  根據英美法系證據法的規定,將證明標準的程度分為九種;①而大陸法系國家,則實(shí)行自由心證的證據制度,將心證劃分成四個(gè)等級,②針對不同的訴訟程序或訴訟行為,采用不同的證明標準。與其相適應,就檢察機關(guān)提起公訴而言,也往往針對不同性質(zhì)的案件,采用不同的證據標準,體現了區分對待的原則:對于那些嚴重威脅社會(huì )的犯罪,要求采取更為積極起訴的態(tài)度,建立較低的證據標準,只要檢察機關(guān)盡量搜集的證據建立了“有根據的內心確信”或“蓋然的心證”,就可以提出公訴;美國的《刑事檢控準則》第9條規定:“對于那些嚴重威脅社會(huì )公眾的案件,即使檢察官所在的司法管轄區的陪審團往往對被控犯有這類(lèi)罪的人宣告無(wú)罪,檢察了也不得因此而不予起訴”;而對較輕微的、社會(huì )危害性較小的犯罪,則設立較高的證據標準,如證據不是十分充分,可以轉為其他方式處理而不提起公訴,有利于保障人權并節約司法資源。同時(shí),對于案件不同方面的事實(shí)也都有不同的證據標準,呈現出一個(gè)多層次的證明體系,而不象我國那樣要求整齊劃一的“案件事實(shí)清楚,證據確實(shí)、充分”。由于其規定十分繁瑣,在此就不予贅述。

  4、普遍要求對提起公訴案件是否達到法定證據標準進(jìn)行司法審查。

  為了防止檢察官或起訴律師無(wú)根據地決定起訴或者惡意追訴,對重罪案件在提起公訴后,實(shí)體審理之前進(jìn)行司法審查,由職業(yè)法官、治安法官或大陪審團對控訴證據是否達到法定的證據標準進(jìn)行審查。這種審查主要有兩種模式:一種是“審判過(guò)濾型”,即由法院對已經(jīng)提起公訴的案件審查其是否有必要進(jìn)入實(shí)體審理,防止將無(wú)需審判的案件交付審判,防止浪費司法資源和保障被告人人權,這大體上為職權主義訴訟的國家所采用;另一種為“公訴審查型”,即由中立的第三方——預審法官或大陪審團從證據方面對控方追訴行為是否合法進(jìn)行審查,著(zhù)重于保障被告人免受無(wú)根據的追訴,當事人主義訴訟模式的國家基本上采用這一方式。雖然各國在審查的組織機構、內容、具體程序及審查后的處理上有所不同,但都竭力防止提起公訴的證據標準僅僅成為檢察機關(guān)自己的“行業(yè)標準”,而且是一種必須接受司法審查的“法定標準”,既有利于及時(shí)追訴犯罪,又有利于保障人權。

  四、談?wù)剛(gè)人的幾點(diǎn)想法

  任何訴訟程序的啟動(dòng)都需要有相應的證據來(lái)支持,檢察機關(guān)提起公訴同樣也需要有相關(guān)的證據。但要求檢察機關(guān)在提起公訴時(shí)即掌握了“確實(shí)充分”的證據,并以此能夠查明所有的案件事實(shí),這顯然不合乎訴訟規律,具有某種不現實(shí)性和理想化的傾向,正如有學(xué)者所言“極力探尋案件事實(shí)是司法的本能,是控辯雙方(尤其是控方)竭立發(fā)現的目標,但不能以無(wú)所不知的神的標準來(lái)要求司法工作者。應打破虛幻的美夢(mèng),讓客觀(guān)真實(shí)說(shuō)走下神壇,走出人為編織的迷宮”。那在我國應怎樣去確立一個(gè)較為完善的公訴證據標準呢?基于以上的反思,我下列談?wù)剛(gè)人的想法:

  1、改變目前要求達到“客觀(guān)真實(shí)”的起訴證據標準,從而建立一個(gè)適當的主客觀(guān)相結合的證據標準,使之具有明確性與可操作性。

  提起公訴的證據標準不能定得太低,以防止檢察機關(guān)濫訴,侵犯人權;但也不能定得太高、太原則化,那又不利于追訴犯罪,維護社會(huì )公共利益。因此,在確定這一標準時(shí),一定要把握好適當的原則。那么怎樣去衡量“適當”呢?我們可以從主客觀(guān)兩個(gè)方面把握:

 。1)從客觀(guān)上說(shuō),并不要求檢察機關(guān)掌握的證據能夠達到“客觀(guān)事實(shí)”的證明標準,只是要求檢察機關(guān)應掌握“足夠的證據”,能夠證明案件的基本事實(shí)。所謂“足夠的證據”可以從下面方面去考查:①也能夠據以確認一定事實(shí)的基本證據已經(jīng)收集,并且基本證據之間能相互映證,沒(méi)的根本的、不能解釋的、無(wú)法解決的矛盾。②收集的證據能夠使案件基本事實(shí)清楚,即對定罪量刑有重要影響的事實(shí)都有相應質(zhì)量與數量的證據證明。根據現有的證據,有定罪的較大可能性。

 。2)從主觀(guān)上講,要求根據現有證據,能夠使辦理案件的檢察官形成相應的內心確信,有合理的理由應提起公訴。證據作為證明案件事實(shí)的材料,是判斷案件的證據,需要有判斷者的主觀(guān)感受。檢察人員通過(guò)調查證據與審查證據,依據自己的良心、社會(huì )經(jīng)驗與職業(yè)道德,能夠建立對犯罪嫌疑人有罪的內心確信!叭绻k案人員自己都無(wú)把握,似是而非,對犯罪嫌疑人是否有罪還拿不準,存在疑慮,這樣的案件就不應起訴,因為自己都未真誠確信,又怎能說(shuō)服法庭確認指控事實(shí)呢?”當然,這種內心的確信,只是檢察官單方的,是“蓋然的確實(shí)心證”,與有罪判決時(shí)法官經(jīng)雙方辯論后形成的“內心確信”或“排除合理懷疑”是有區別的。

  2、應當針對具體案件,實(shí)行有區別的、多層次的證據標準。

  正如毛澤東同志所講,沒(méi)有區別就沒(méi)有政策,在提起公訴的問(wèn)題,也應當體現區分對待的政策。主要表現在:

 。1)對于性質(zhì)不同的罪行區分對待。根據國外的做法,對性質(zhì)越嚴重的案件,在起訴時(shí)越適用較低的證據標準。我們也可以學(xué)習這一經(jīng)驗,對于那樣嚴重危害社會(huì )、影響十分重大的案件,比如當前十分猖獗的xx犯罪、xxx性質(zhì)犯罪、殺人搶劫犯罪等,應采取更為積極的起訴態(tài)度,在盡量收集證據的基礎上,只要求檢察機關(guān)建立了有根據的內心確證,并有定罪可能,就應疑無(wú)遲疑地提起公訴。對于仍沒(méi)有收集到的證據與尚沒(méi)查清的事實(shí),可以在提起公訴后繼續偵查收集、查明。這盡管會(huì )有很大的風(fēng)險,但對于震懾犯罪分子,平息民憤,維護社會(huì )的公共利益有積極的意義;而對于較輕微的、社會(huì )危害性小的犯罪,如果證據不是十分充分,則可以轉為其他方式處理而不提起公訴,有利節約司法資源和保障人權。

 。2)對于實(shí)體法事實(shí)和程序法事實(shí)行有差別的證據標準。在審查起訴時(shí),對與犯罪構成相關(guān)的事實(shí)要求達到較高的證據標準,而對于那些與定罪量刑關(guān)系不大的事實(shí),則可以采用“優(yōu)勢證據”標準;而對于程序法上的事實(shí),如當事人申請回避、申請變更強制措施、訴訟期限等,可以適用較低的證據標準,有利于刑事訴訟順利有效地進(jìn)行。

  3、建立審前預審法官審查制度。

  1996年修改刑事訴訟法以后,將庭前審查由實(shí)體審查為主改為程序審查為主,這雖然有利于克服原來(lái)法院審理中“先判后審”,使庭審成為走過(guò)場(chǎng)的現象,增強了對抗性,體現了程序公正,但也意味著(zhù)公訴權失去了應有的制約,往往導致檢察機濫用起訴權,往往將應當提起公訴的案件不起訴,放縱了犯罪分子,或者將那些根本就不應該起訴的案件又訴諸法庭,浪費了司法資源,增加了被告人的訟累。因此,建議在法院內部設立一個(gè)預審機構,由獨立的預審法官行使對提起公訴案件的審查工作,判斷其是否達到了法定的證據標準,當然這一標準是低于庭審法官做出有罪判決的證據標準,僅是審查是否有“足夠的證據”,能證明“案件基本事實(shí)”,有定罪的可能性。在這里,預審法官不得參加正式的庭審,以免將其形成的預斷帶入法庭審理中。對于預審法官認為達到法定起訴標準,不能提起公訴的案件,檢察院和被害人有異議時(shí)或有新的證據時(shí),有權申請要求復審。同時(shí),在預審階段,還可以由預審法官主持,進(jìn)行雙方的證據展示,并解決一些程序性問(wèn)題,為庭審作好準備。

  4、要不斷地完善相關(guān)的配套措施。改革是一種系統工程,需要從各個(gè)方面加以保障,要完善我國的公訴證據標準,起碼要完善下列相關(guān)制度:

 。1)改變檢察機關(guān)和檢察官的工作評價(jià)標準,不能單純以有罪判決作為工作質(zhì)量的指標,檢察機關(guān)作為公訴機關(guān),應當承擔起追訴犯罪的職責,應樹(shù)立起慎重而積極的起訴方針,只要其盡心盡力了,即使對一些應當指控的犯罪沒(méi)有成功地支持公訴,也是無(wú)可指責的,以保護檢察人員的積極性;

 。2)不斷提高檢察人員的素質(zhì),完善檢察官任用制度。徒法不足以自行,在庭審方式改革的新形勢下,對檢察官提出了更高的素質(zhì)要求。沒(méi)有高尚的道德修為,沒(méi)有較高的法律素養,就不能適應新形勢下庭審的要求,就不能正確地把握起訴證據標準,更不能有力地支持公訴,提高公訴的質(zhì)量。

 。3)廢除檢察機關(guān)承擔賠償責任的規定。根據原有規定,對于法院宣告無(wú)罪的案件,檢察機關(guān)應當進(jìn)行賠償,這使檢察機關(guān)在審查起訴時(shí)顧慮重重,不能更好地履行職責。建議將逮捕與羈押的批準權由檢察機關(guān)轉移給法院,設立專(zhuān)門(mén)的國家賠償基金。

  參考資料:

  孫長(cháng)永:《提起公訴證據標準及其司法審查的比較研究》,載《中國法學(xué)》2001年第4期。

  黃達亮:《我國刑事證據標準之不足》,載《人民檢察》2001年第3期。

  張穹主編:《公訴問(wèn)題研究》,中國人民公安大學(xué)出版社2000年版第332頁(yè)。

  參見(jiàn)宋世杰:《證據學(xué)新論》,中國檢察出版社2002年版第256-257頁(yè)。

  參見(jiàn)徐靜村主編:《刑事訴訟法學(xué)》,法律出版社1997年版第69頁(yè)。

  陳衛東、劉計劃:《關(guān)于完善我國刑事證明標準體系的若干思考》,載《法律科學(xué)》2001年第3期。

  龍宗智:《相對合理主義》,中國政法大學(xué)出版社1999年版第305頁(yè)。

  參見(jiàn)汪海燕、范培根:《論刑事證明標準層次性:從證明責任角度的思考》,載《政法論壇》,2001年第5期。

【完善我國提起公訴證據標準的幾點(diǎn)反思論文】相關(guān)文章:

對我國市場(chǎng)發(fā)展的幾點(diǎn)思考的論文02-03

探究我國公訴證明標準的完善問(wèn)題07-22

完善我國WTO/TBT實(shí)踐的設想論文05-07

論述我國的證明標準論文06-19

完善我國碳交易定價(jià)機制的研究論文04-12

完善海關(guān)物流監管的幾點(diǎn)建議論文06-18

我國會(huì )計管理體制缺陷與完善論文07-02

我國誠實(shí)信用原則的缺陷及完善論文05-20

對實(shí)施《新課程標準》的幾點(diǎn)反思08-30